АБ "Гаевский и партнеры" - +7 (495) 762-06-96
2025-02-15 13:51 Корпоративный блог Интеллектуальные споры

Компенсация за товарный знак на маркетплейсе: практика ст. 1515 ГК РФ

Компенсация за нарушение прав на товарный знак: процессуальные дефекты защиты и пределы ответственности по ст. 1515 ГК РФ

Институт защиты интеллектуальной собственности в арбитражном процессе характеризуется презумпцией строгой деликтной ответственности нарушителя. Экспансия электронной коммерции и маркетплейсов кратно увеличила массив споров о незаконном использовании средств индивидуализации. Однако судебная практика демонстрирует жесткий подход к оценке стандартов доказывания с обеих сторон. Показательным примером деконструкции несостоятельной правовой позиции ответчика и одновременного применения судом механизма балансировки размера ответственности служит Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2025 по делу № А56-126150/2023.

Важно для селлеров:
«Продажа товаров на маркетплейсах без проверки патентной чистоты неминуемо ведет к искам о взыскании компенсаций. Защита активов требует превентивного аудита товарных матриц и договорной базы.»


Реклама. АБ Г. МОСКВЫ "ГАЕВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ", ИНН 7725286159
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3

Фабула: Цифровой след нарушения

Истцом по делу выступила иностранная корпорация (китайский производитель), обладающая исключительными правами на товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке. В ходе систематического мониторинга цифровой среды правообладатель зафиксировал факт предложения к продаже контрафактной продукции на одном из ведущих российских маркетплейсов. В наименовании 10 товарных карточек ответчика (индивидуального предпринимателя или юридического лица) использовалось обозначение, сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца.
Лицензионные договоры об отчуждении исключительного права либо о предоставлении права использования (франчайзинг, дистрибуция) между сторонами не заключались. Истец, реализуя полномочия, закрепленные в п. 4 ст. 1515 ГК РФ, инициировал арбитражный процесс, потребовав выплаты компенсации в размере 150 000 рублей (исходя из расчета 15 000 рублей за каждый из 10 зафиксированных фактов незаконного использования). Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, снизив общую сумму взыскания до 100 000 рублей (минимальный порог в 10 000 рублей за каждое нарушение) и взыскав пропорциональную часть судебных расходов.

Процессуальная коллизия: Иллюзия ненадлежащего истца

Фундаментальный интерес в данном споре представляет процессуальная стратегия защиты, избранная ответчиком на стадии апелляционного обжалования. Апеллянт выстроил аргументацию на тезисе об отсутствии у истца активной процессуальной легитимации. Основанием для сомнений послужил факт расхождения почтового (юридического) адреса иностранной компании, указанного в исковом заявлении, с адресом, зафиксированным в свидетельстве на товарный знак, выданном Роспатентом. По логике ответчика, данный технический диссонанс свидетельствовал о том, что исключительные права принадлежат иному лицу.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд категорически отверг данную позицию, указав на порочность правовой логики ответчика. Идентификация правообладателя в сфере интеллектуальной собственности осуществляется по совокупности юридически значимых признаков (наименование, регистрационные номера, корпоративные идентификаторы), а не исключительно по локации местонахождения. Изменение адреса регистрации юридического лица — рутинная корпоративная процедура, которая не влечет автоматического прекращения или перехода исключительных прав.
Суд резюмировал: «Указание в свидетельстве на товарный знак иного адреса компании не свидетельствует о том, что исключительные права на спорный товарный знак принадлежат иному лицу, а не истцу». Ответчик, заявив о процессуальном дефекте, в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил суду встречных доказательств (выписок из иностранных торговых реестров или реестров ведомств по интеллектуальной собственности), подтверждающих факт существования двух независимых субъектов права с тождественными наименованиями.

Мнение эксперта:
«Попытка выстроить защиту исключительно на формальных опечатках или несовпадении адресов в реестрах — заведомо проигрышная процессуальная стратегия. Арбитражный суд оценивает статус правообладателя по существу, требуя от ответчика неопровержимых доказательств отсутствия права.»

Гаевский Сергей Владимирович
Адвокат, к.ю.н.


Реклама. АБ Г. МОСКВЫ "ГАЕВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ", ИНН 7725286159
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3

Аргументация суда: Соразмерность компенсации

Вторая часть процессуального уравнения — размер гражданско-правовой ответственности. Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предоставляет правообладателю альтернативные механизмы взыскания компенсации:
  • в твердой сумме от 10 тысяч до 5 миллионов рублей (определяется по усмотрению суда);
  • в двукратном размере стоимости контрафактных товаров;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
Истец выбрал первый вариант, самостоятельно рассчитав сумму в 15 000 рублей за каждую карточку товара. Однако суд не связан позицией истца в части математического размера компенсации. Применяя правовые позиции Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, арбитражный суд первой инстанции реализовал свои полномочия по индивидуализации ответственности.
Компенсация носит штрафной, но не разорительный характер. Снижение общей суммы со 150 000 до 100 000 рублей (применение нижнего предела в 10 000 рублей за каждый факт) было мотивировано следующими критериями:
  1. Характер нарушения: Размещение карточек на маркетплейсе не повлекло катастрофических убытков для транснациональной корпорации.
  2. Срок незаконного использования: Нарушение не носило длительного системного характера.
  3. Отсутствие рецидива: В материалах дела отсутствовали доказательства того, что ответчик ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения (первичность деяния).
  4. Степень вины: Суд учел отсутствие прямого умысла на масштабное производство контрафакта (ответчик выступал лишь как розничный продавец-селлер).

Адвокат предупреждает:
«Снижение компенсации до минимального порога не является автоматическим действием суда. Ответчик обязан мотивированно доказать несоразмерность заявленных требований, предоставить контррасчет и обосновать отсутствие тяжких последствий для истца.»

Гаевский Сергей Владимирович
Адвокат, к.ю.н.


Реклама. АБ Г. МОСКВЫ "ГАЕВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ", ИНН 7725286159
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3

Итог и выводы: Урок для маркетплейсов

Постановление 13 ААС закрепляет важный прецедент баланса интересов. С одной стороны, суд безапелляционно пресекает попытки правонарушителей уйти от ответственности, спекулируя на формальных неточностях в регистрационных документах правообладателя. С другой стороны — блокирует стремление крупных брендов использовать ст. 1515 ГК РФ исключительно как механизм неосновательного обогащения, жестко привязывая размер компенсации к фактическим обстоятельствам дела.
Для представителей бизнеса, реализующих товары через маркетплейсы, данный кейс является прямым сигналом: отсутствие собственного производства не освобождает селлера от обязанности проверять патентную чистоту реализуемого товара. В случае получения досудебной претензии наиболее эффективной стратегией является не отрицание очевидных фактов принадлежности товарного знака, а грамотная процессуальная работа по снижению размера компенсации до установленного законом минимума.

Защита бизнеса:
«Споры об интеллектуальной собственности требуют глубокого понимания материального права и арбитражного процесса. Не допускайте формирования негативной судебной практики и взыскания завышенных компенсаций с вашей компании.»


Реклама. АБ Г. МОСКВЫ "ГАЕВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ", ИНН 7725286159
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3